Коллегия адвокатов обязана иметь следующий договор

Особенная часть: Дополнительные (необязательные) условия соглашения.

Срок действия соглашения
Условие о начале и окончании действия соглашения не отнесено законом к существенным условиям соглашения, между тем такие условия лучше включить в соглашение, дабы избежать потом конфликта с доверителем, поскольку у него может быть совсем иное понимание условий соглашения.

Как правило, адвокаты связывают начало исполнения поручения с выплатой аванса, а если аванс в обусловленный срок не поступил, то соглашение считается не заключенным. Такое условие вполне разумно и защищает адвоката от необязательного доверителя.

Все гораздо сложнее с моментом окончания соглашения. Зачастую адвокаты не указывают календарные сроки, а ограничиваются тем, что в предмете поручения указывают стадию уголовного судопроизводства, на которую они приняли поручение, полагая, что этого достаточно и разногласий или недопонимания тут быть не может.

В этой связи может быть поучителен случай произошедший с одним из адвокатов. Он в соглашении принял обязательство осуществлять защиту на стадии предварительного расследования за фиксированную оплату, которую получил полностью при заключении соглашения. Мой коллега полагал, что после подписания протокола ознакомления с делом, в порядке выполнения статьи 217 УПК РФ, он выполнил условия соглашения, т.е. отработал гонорар полностью.

Позже выяснилось, что прокурор не утвердил обвинительное заключение по причинам указанным самим адвокатов в его заявлении, приложенном к протоколу ознакомления с делом. В такой ситуации следовало бы порадоваться, но не тут-то было.

Доверитель, ссылаясь на условия соглашения, требовал от адвоката продолжать защиту без дополнительной оплаты, а адвокат пытался объяснить доверителю, что он свой гонорар уже отработал и теперь требуется заключить новое соглашение на стадию дополнительного расследования. В этом случае адвокату удалось убедить доверителя в несостоятельности его требований, но клиента он потерял и далее в деле не участвовал.

Аналогичная ситуация может возникнуть если в предмете поручения указать на обязательство адвоката осуществлять защиту в суде первой инстанции. Если дело из второй инстанции вернется на новое рассмотрение, то доверитель может не понять за что адвокат просит новый гонорар, ведь за эту стадию процесса он уже заплатил сполна. Конечно такая ситуация может возникнуть редко, но вот на своем собственном опыте я дважды убедился, что реально может возникнуть ситуация с заменой состава суда, причем один раз перед прениями сторон. При указании в соглашении размера вознаграждения в виде фиксированной суммы пришлось без дополнительной оплаты второй раз проделывать ту же самую работу. Причем я сам был в этом виноват, как в том, что заключил такое соглашение, так и в том, что сумел найти способ для смены предвзятого состава суда. Вот и выходит, что моя добросовестность в защите прав доверителей дважды привела меня к необходимости повторно участвовать в деле, но без дополнительной оплаты, хотя разовую премию за желаемый результат я от доверителя получил.

Предупреждение конфликтов, в том числе таких, как описано выше, является одной из обязанностей адвоката. Мало разъяснять нюансы на стадии заключения соглашения, надо и в самом соглашении более четко определять момент окончания его исполнения адвокатом. Конечно, такие проблемы характерны только для соглашений с условием фиксированной оплатой. Если у вас почасовая оплата или вариант с помесячной оплатой, то момент окончания действия соглашения никак не влияет на размер вознаграждения. Но не каждый согласится подписать соглашение, не зная заранее какими затратами это ему обернется, а если и подпишет, то может начать подозревать, что адвокат специально затягивает дело, чтобы получить гонорар побольше.

В этой связи надо либо более четко формулировать предмет поручения, либо включать в соглашение условие, позволяющее установить событие, при наступлении которого гонорар считается отработанным. В приведенном выше примере с моим коллегой таким событием является подписание протокола ознакомления с делом. Тогда, если начальник СО или прокурор вернут дело следователю, то адвокат вправе договориться с доверителем о новом соглашении и его оплате.

Однако даже в этом случае может возникнуть ситуация, при которой дело будет прекращено или приостановлено, а еще хуже — направлено по подследственности для соединения с другим много эпизодным делом в отношении соучастника. Такой прогноз исхода дела адвокат должен предполагать при формулировании условий соглашения и определения суммы вознаграждения, но не всегда это возможно. Поэтому привязывать окончание соглашения к каким-либо событиям всегда опасно, поскольку наступление этих событий от воли адвоката мало зависит.

Следует также отметить, что в случае заключения соглашения, предмет которого не предполагает участие адвоката в следственных действиях или в судебных заседаниях, а выполнение поручения обусловлено конкретным действием, например написанием кассационной или надзорной жалобы, либо составлением ходатайств или запросов, следует предусмотреть конкретный срок, в течение которого адвокат обязуется предоставить готовый документ или отчет о действии. Это не только дисциплинирует самого адвоката, понуждая его не откладывать работу на потом, но и внушает доверие вашему доверителю, который вправе рассчитывать, что его поручение будет исполнено в разумный срок без необоснованной волокиты.

Адвокатская тайна и конфликт интересов
1. Регистрация соглашения и получение ордера
Закон требует от адвоката зарегистрировать соглашение в адвокатском образовании. Предполагается, что в каждом адвокатском образовании должен быть журнал регистрации соглашений. При этом в законе нет разъяснений о целях регистрации и допустимых пределах указания информации в журнале регистрации соглашений. Между тем это является серьезной проблемой заслуживающий специального обсуждения.

Так КПЭА к адвокатской тайне относит сам факт обращения за помощью и имя доверителя. На разглашение адвокатской тайны необходимо получить согласие доверителя в письменном виде во избежание возможных проблем. Следовательно, либо в соглашении должно быть зафиксировано согласие доверителя на разглашение сведений о самом факте его обращения за помощью, в том числе и его имя, либо в журнале регистрации соглашения придется не указывать имя доверителя и предмет соглашения.

В адвокатском кабинете и адвокатском бюро проблемы с исполнением требования закона о регистрации соглашения не вызывает никаких проблем, поскольку в кабинете никто кроме самого адвоката не имеет (не должен иметь) доступ к журналу регистрации соглашений, а в адвокатском бюро соглашение подписывается от имени всех адвокатов бюро.

Но в коллегии адвокатов и в юридической консультации следует быть предельно осторожным, чтобы ненароком не нарушить адвокатскую тайну при регистрации соглашения в специальном журнале.

Другая проблема связана с тем, что для вступления в уголовное дело адвокату требуется предъявить ордер адвоката, который выдается адвокатским образованием за подписью руководителя и скрепляется печатью адвокатского образования.

В ордере необходимо указать ФИО доверителя (подзащитного) и сущность поручения. Но эти сведения отнесены к адвокатской тайне и, следовательно, снова возникает проблема с разглашением этих сведений.

В отличие от журнала регистрации соглашений в ордере мы не можем скрыть ФИО нашего подзащитного, иначе нас просто не допустят к защите. Но и сообщить эти сведения руководителю адвокатского образования, следователю и суду мы тоже не вправе без предварительного согласия на то нашего доверителя.

Все это похоже на паранойю, но не мы это придумали, поэтому приходится исполнять не нарушая. Следовательно, в соглашении должно быть явное согласие доверителя на раскрытие адвокатом минимально необходимых сведений, составляющих адвокатскую тайну, чтобы адвокат имел возможность выполнить поручение доверителя. Если в соглашении такое согласие не оговорено, то следует его получить в письменном виде.

2. Конфликт интересов «Доверителя» и «Подзащитного»
Как правило, соглашение с Адвокатом на защиту Подзащитного заключает Доверитель, чьи интересы полностью совпадают с интересами Подзащитного. В этих случаях в роли Доверителей выступают супруг(а), родители, иные родственники, либо друзья, коллеги по работе или иные близкие Подзащитному люди.

Но иногда так бывает, что в ходе обсуждения условий соглашения выясняется, что потенциальный Доверитель имеет в деле собственный интерес, который может не совпадать с интересами потенциального Подзащитного. Другими словами Адвоката намереваются использовать в качестве «шпиона», «агента влияния», ну или в роли «почтальона», «посредника» или в иных качествах не связанных с непосредственной защитой интересов Подзащитного в уголовном деле.

В такой ситуации любой порядочный адвокат должен отказаться от заключения соглашения, какие бы ему деньги за это не пообещали. В противном случае адвокат серьезно рискует лишиться статуса адвоката и пополнить ряды юристов.

Но что же делать адвокату, если о конфликте интересов Доверителя и Подзащитного он узнал уже после заключения соглашения? Опросив многих адвокатов из разных регионов я так и не получил удовлетворяющего меня ответа, хотя мнений было высказано достаточно много. Поэтому давайте озаботимся тем, чтобы такая ситуация не могла возникнуть из-за небрежности или легкомыслия адвоката при составлении условий соглашения.

Согласно статье 6 КПЭА Доверитель, как и Подзащитный, имеют равное право на сохранение адвокатом в тайне своего имени и самого факта обращения за помощью.

При этом каждое из этих лиц вправе рассчитывать на адвокатскую тайну, в том числе на тайну имени. Отсюда следует что мыслима ситуация когда разглашение имени Доверителя Подзащитному, без согласия на то самого Доверителя может быть расценено последним как повод для дисциплинарного производства в отношении адвоката. Следовательно, в соглашении должно быть оговорено безусловное согласие Доверителя на то, что адвокат сообщит его имя Подзащитному, а также иные условия соглашения.

При первой встрече со своим подзащитным адвокат должен ознакомить его с условиями соглашения, разъяснить права и обязанности, а также обговорить, какие сведения, полученные от него или ставшие известными в ходе выполнения поручения, и в каком объеме адвокат вправе сообщать доверителю и иным лицам. Может так получиться, что ваш подзащитный будет категорически против передачи доверителю какой-либо информации, а может, наоборот, у него нет никаких секретов от этого лица. В любом случае адвокату необходимо выяснить эти вопросы и получить письменное указание на этот счет.

Также не будет лишним, получить согласие доверителя (подзащитного) на то, что документы, которые предназначены для передачи следователю или в суд, не являются адвокатской тайной.

Ничтожность преддоговорных обязательств
Часто так бывает, что у доверителя возникают завышенные ожидания от сотрудничества с адвокатом, которые впоследствии не оправдываются. Иногда мы сами в этом виноваты, ведь когда мы что либо рассказываем доверителю о возможных способах решения проблемы, мы часто приводим примеры из своей практики по аналогичным делам. То, что для нас выглядит как простая беседа, доверителем может восприниматься как обещание разрешить дело именно таким образом.

Некоторые подзащитные начинают нам жаловаться на адвоката, ранее участвующего в деле, говоря, что он что-то там им обещал, но ничего не сделал. Критиковать работу своих коллег последнее дело, тем более что это не этично. Между тем приходится разъяснять, что адвокат не отвечает за результат, ну и другие казалось бы простые вещи, одновременно тщательно подбирать слова, чтобы быть правильно понятым и чтобы на тебя самого потом не жаловались.

Бывают и другие ситуации, как например в том случае, который я привел из дисциплинарной практики АП г.Москвы когда мы обсуждали предмет поручения. В том случае доказательствами неправильно сформулированного предмета поручения явилась переписка по электронной почте между доверителем и адвокатом, которая была до подписания соглашения. Причем доверитель представлял переписку в выгодном для себя свете, указывающую на первоначальные обещания адвоката ознакомиться с делом бесплатно и его согласие выполнить поручение за единовременную оплату в фиксированном размере. Адвокат, в свою очередь, приводил в доказательство последующую переписку, где обсуждали уже совсем другие условия соглашения, а также текст самого соглашения.

В прилагаемых документах находятся образцы соглашений в формате DOCX (для скачивания).

Документы

Бозов А.А. _ Соглаше​ние адвоката с довер​ителем 488 KB 99 Соглашение на защиту​ (полный вариант) 137.7 KB 105 Соглашение на дистан​ционную помощь 147.2 KB 82 Соглашение на разово​е поручение 63.5 KB 92

Все документы в данном разделе доступны только профессиональным участникам портала. Автор публикации может дополнительно установить доступ к некоторым документам только для обладателей PRO-аккаунта.

Вопрос 22. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как форма адвокатских образований

Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов (п. 1 ст. 22 Закона об адвокатуре).

Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, основанной на членстве и действующей на основании устава, утверждаемого ее учредителями, и заключаемого ими учредительного договора (п. 2 ст. 22 Закона об адвокатуре).

Учредителями коллегии адвокатов могут быть адвокаты, сведения о которых внесены только в один региональный реестр (п. 3 ст. 22 Закона об адвокатуре).

В учредительном договоре учредители определяют условия передачи коллегии адвокатов своего имущества, порядок участия в ее деятельности, порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых членов, права и обязанности учредителей (членов) коллегии адвокатов, порядок и условия выхода учредителей (членов) из ее состава (п. 4 ст. 22 Закона об адвокатуре).

Устав должен содержать следующие сведения (п. 5 ст. 22 Закона об адвокатуре):

1) наименование коллегии адвокатов;

2) место нахождения коллегии адвокатов;

3) предмет и цели деятельности коллегии адвокатов;

4) источники образования имущества коллегии адвокатов и направления его использования (в том числе наличие или отсутствие неделимого фонда и направления его использования);

5) порядок управления коллегией адвокатов;

6) сведения о филиалах коллегии адвокатов;

7) порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов;

8) порядок внесения в устав изменений и дополнений;

9) иные положения, не противоречащие Закону об адвокатуре и иным федеральным законам.

Требования учредительного договора и устава обязательны для исполнения самой коллегией адвокатов и ее учредителями (членами) (п. 6 ст. 22 Закона об адвокатуре).

Об учреждении, о реорганизации или о ликвидации коллегии адвокатов ее учредители направляют заказным письмом в совет адвокатской палаты уведомление. В уведомлении об учреждении или о реорганизации коллегии адвокатов должны содержаться сведения об адвокатах, осуществляющих в коллегии адвокатов адвокатскую деятельность, о месте нахождения коллегии адвокатов, о порядке осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов. К уведомлению должны быть приложены нотариально заверенные копии учредительного договора и устава (п. 7 ст. 22 Закона об адвокатуре).

Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее государственной регистрации. Государственная регистрация коллегии адвокатов, а также внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности осуществляются в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц (п. 8 ст. 22 Закона об адвокатуре).

Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, открывает счета в банках в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименованием коллегии адвокатов, содержащим указание на субъект Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия адвокатов (п. 9 ст. 22 Закона об адвокатуре).

Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории Российской Федерации, а также на территории иностранного государства, если это предусмотрено законодательством иностранного государства.О создании или закрытии филиала коллегия адвокатов направляет заказным письмом уведомление в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия адвокатов, а также в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого создан филиал коллегии адвокатов. В уведомлении о создании филиала коллегии адвокатов должны содержаться сведения об адвокатах, осуществляющих в филиале коллегии адвокатов адвокатскую деятельность, о месте нахождения коллегии адвокатов и ее филиала, о порядке осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов, ее филиалом. К уведомлению должны быть приложены нотариально заверенные копии решения о создании филиала коллегии адвокатов и положения о филиале.Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиале коллегии адвокатов, являются членами коллегии адвокатов, создавшей соответствующий филиал.Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в филиале коллегии адвокатов, вносятся в региональный реестр субъекта Российской Федерации, на территории которого создан филиал.Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в филиале коллегии адвокатов, созданном на территории иностранного государства, вносятся в региональный реестр субъекта Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия адвокатов (п. 10 ст. 22 Закона об адвокатуре).

Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов в качестве вкладов, принадлежит ей на праве собственности (п. 11 ст. 22 Закона об адвокатуре).

Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов (п. 12 ст. 22 Закона об адвокатуре).

Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством Российской Федерации является налоговым агентом адвокатов, являющихся ее членами, по доходам, полученным ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по расчетам с доверителями и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным учредительными документами коллегии адвокатов. Коллегия адвокатов обязана уведомлять адвокатскую палату об изменениях состава адвокатов – членов коллегии адвокатов (п. 13 ст. 22 Закона об адвокатуре).

Коллегия адвокатов несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей налогового агента или представителя (п. 14 ст. 22 Закона об адвокатуре).

Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в документации коллегии адвокатов (п. 15 ст. 22 Закона об адвокатуре).

Ничто в положениях ст. 22Закона об адвокатурене может рассматриваться как ограничение независимости адвоката при исполнении им поручения доверителя, а также его личной профессиональной ответственности перед последним (п. 16 ст. 22).

Коллегия адвокатов не может быть преобразована в коммерческую организацию или любую иную некоммерческую организацию, за исключением случаев преобразования коллегии адвокатов в адвокатское бюро в порядке, установленном ст. 23 Закона об адвокатуре (п. 17 ст. 22).

К отношениям, возникающим в связи с учреждением, деятельностью и ликвидацией коллегии адвокатов, применяются правила, предусмотренные для некоммерческих партнерств Федеральным законом «О некоммерческих организациях», если эти правила не противоречат положениям Закона об адвокатуре (п. 18 ст. 22).

Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро (п. 1 ст. 23 Закона об адвокатуре).

К отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью адвокатского бюро, применяются правила ст. 22 Закона об адвокатуре, если иное не предусмотрено ст. 23 (п. 2 ст. 23).

Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между собой партнерский договор в простой письменной форме. По партнерскому договору адвокаты-партнеры обязуются соединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. Партнерский договор не предоставляется для государственной регистрации адвокатского бюро (п. 3 ст. 23 Закона об адвокатуре).

В партнерском договоре указываются (п. 4 ст. 23 Закона об адвокатуре):

1) срок действия партнерского договора;

2) порядок принятия партнерами решений;

3) порядок избрания управляющего партнера и его компетенция;

4) иные существенные условия.

Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется управляющим партнером, если иное не установлено партнерским договором. Соглашение об оказании юридической помощи с доверителем заключается управляющим партнером или иным партнером от имени всех партнеров на основании выданных ими доверенностей. В доверенностях указываются все ограничения компетенции партнера, заключающего соглашения и сделки с доверителями и третьими лицами. Указанные ограничения доводятся до сведения доверителей и третьих лиц (п. 5 ст. 23 Закона об адвокатуре).

Партнерский договор прекращается по следующим основаниям (п. 6 ст. 23 Закона об адвокатуре):

1) истечение срока действия партнерского договора;

2) прекращение или приостановление статуса адвоката, являющегося одним из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными партнерами;

3) расторжение партнерского договора по требованию одного из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными партнерами.

С момента прекращения партнерского договора его участники несут солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении доверителей и третьих лиц (п. 7 ст. 23 Закона об адвокатуре).

При выходе из партнерского договора одного из партнеров он обязан передать управляющему партнеру производства по всем делам, по которым оказывал юридическую помощь (п. 8 ст. 23 Закона об адвокатуре).

Адвокат, вышедший из партнерского договора, отвечает перед доверителями и третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период его участия в партнерском договоре (п. 9 ст. 23 Закона об адвокатуре).

Ничто в положениях ст. 23 не может рассматриваться как ограничение независимости адвоката при исполнении им поручения доверителя, а также его личной профессиональной ответственности перед последним (п. 10 ст. 23 Закона об адвокатуре).

Адвокатское бюро не может быть преобразовано в коммерческую организацию или любую иную некоммерческую организацию, за исключением случаев преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов (п. 11 ст. 23 Закона об адвокатуре).

После прекращения партнерского договора адвокаты вправе заключить новый партнерский договор. Если новый партнерский договор не заключен в течение месяца со дня прекращения действия прежнего партнерского договора, то адвокатское бюро подлежит преобразованию в коллегию адвокатов либо ликвидации. С момента прекращения партнерского договора и до момента преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов либо заключения нового партнерского договора адвокаты не вправе заключать соглашения об оказании юридической помощи (п. 12 ст. 23 Закона об адвокатуре).

Порядок заключения договора с адвокатом урегулирован законом. Работа адвоката без письменного соглашения законом не предусмотрена и может быть расценена как дисциплинарный проступок или, в худшем случае, является косвенным подтверждением недобросовестности адвоката. Клиенту (доверителю) желательно знать правила заключения соглашений с адвокатом.

Если адвокат является членом коллегии адвокатов (или адвокатского бюро), то соглашение (договор) с адвокатом имеет дополнительное обеспечение того, что доверитель получит качественную юридическую помощь. Это является весомой гарантией, что Вы не пострадаете от результатов деятельности недобросовестного адвоката. А в случае необходимости неурегулированные вопросы сможете решить с председателем данной коллегии адвокатов.

Статья 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» регламентирует, что адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем. Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключенный в простой письменной форме на оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.

Составлению и подписанию соглашения должна предшествовать беседа с адвокатом, в ходе которой адвокат должен установить существо вопроса, ознакомиться с представленными ему документами, получить устную информацию и определить для себя, имеется ли по делу правовая позиция, какой вероятностный объем работы предстоит выполнить и квалифицированно оказать клиенту юридическую помощь с учетом своей квалификации, загруженности делами и других обстоятельств.

Если предстоит оказывать юридическую помощь по уголовному делу, находящемуся в производстве суда, прокурора, следователя, либо дознавателя, то необходимо установить не только кому нужно оказывать юридическую помощь, но и ее вид, а также объем этой помощи. Следует связаться с лицами вышеуказанных органов для уточнения сроков следствия, объема обвинения, времени выполнения следственных действий, времени начала рассмотрения дела в суде.

В конце беседы необходимо определить вероятностный размер вознаграждения, условия его выплаты и обговорить эти вопросы с адвокатом.

Существенными условиями соглашения с адвокатом являются:

Адвокат может сам составить соглашение. При этом можно воспользоваться существующими бланками-проектами соглашений на сайте Адвокатской палаты Московской области. В любом случае подписываемый договор должен полностью отвечать требованиям ст.25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» №63-ФЗ от 31.05.2002г.

Вопросы же расторжения соглашения регулируются нормами ГК РФ с изъятиями, предусмотренными Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» №63-ФЗ от 31.05.2002г. с последующими изменениями.
Соглашение составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у адвоката, а другой вручается клиенту.

По условиям соглашения клиент вносит деньги за оказание ему квалифицированной юридической помощи на расчетный счет адвокатского образования — коллегии.

Деньги принимаются от клиента бухгалтером (кассиром) адвокатского образования по приходному ордеру или квитанции, но не исключается и перечисление денег платежным поручением.
Получение вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением поручения, адвокатом от клиента, подлежат обязательному внесению в кассу адвокатского образования.

Возможно внесение гонорара адвокатом по поручению доверителя в кассу адвокатского образования, если это предусмотрено соглашением об оказании юридической помощи в качестве дополнительного условия соглашения, с указанием размера гонорара за подписью доверителя.

Заключив соглашение, адвокат получает в коллегии ордер для участия в производстве по уголовному делу.

По окончании работы по соглашению адвокат заполняет бланк акта сдачи-приема выполненных работ, который подписывается адвокатом и клиентом. После этого внесенный гонорар списывается в заработную плату адвоката.
Списание гонорара в заработную плату адвоката может носить поэтапный характер, о чем обязательно должно быть отражено в соглашении. Это касается выполнения поручения в период длительного времени (более месяца).

В заработную плату адвоката списывается только отработанный гонорар. Недопустимо списывать в заработную плату неотработанный гонорар, поскольку в соответствии с требованиями гражданского законодательства и Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» №63-ФЗ от 31.05.2002г. доверитель вправе в любой момент расторгнуть соглашение на оказание юридической помощи и потребовать возвратить сумму неотработанного гонорара, которая определяется адвокатом и клиентом. Споры, о размерах отработанного и неотработанного гонорара согласно требованиям ст.18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» разрешаются в судебном порядке. Чтобы адвокат из подобных ситуаций выходил без осложнений, ему следует особые условия оплаты его труда отразить в соглашении и стараться соразмерно и правильно определять сумму отработанного гонорара.

1. Институт отвода заинтересованных в исходе дела судьи, а также прокурора, секретаря судебного заседания, переводчика, специалиста, эксперта, является гарантией объективности исследования обстоятельств дела.

2. По смыслу комментируемой статьи судья не может принимать участия в рассмотрении дела при наличии оснований для признания его истцом, ответчиком или их законным представителем по делу, а также если он допрошен в качестве свидетеля по делу или фактически является таковым.

3. Судьей в гражданском процессе является профессиональный судья суда общей юрисдикции, рассматривающий гражданское дело единолично, в том числе мировой судья, либо член коллегиального состава суда. Соответственно, под понятием «судья», использованном в комментируемой статье ГПК РФ, понимается председатель, заместитель председателя, члены любого суда общей юрисдикции и (или) мировой судья по должности, то есть судьи, осуществляющие свои обязанности на профессиональной основе.

4. Судья не имеет права не только разрешать, но и рассматривать дело:

а) если ему исследуемым правонарушением причинен моральный, физический и (или) имущественный вред, вне зависимости от того, заявлены ли им лично или нет исковые требования;

б) если он в силу закона должен нести материальную ответственность за ущерб, причиненный ответчиком, вне зависимости от того, был ли он привлечен в качестве соответчика;

в) если он является очевидцем правонарушения или вызывался в качестве свидетеля, специалиста, эксперта, переводчика по гражданскому делу, даже если в деле отсутствует протокол судебного заседания с записью его показаний, составленное от его имени заключение эксперта, протокол процессуального действия, иной материал, где отмечено, что он принимал в нем участие как специалист, эксперт, переводчик;

г) если он участвовал в данном гражданском деле в качестве прокурора, законного представителя, представителя истца или ответчика;

д) если он является родственником истца, и в тех случаях, когда последний умер;

е) если он является родственником кого-либо из лиц, которые по данному гражданскому делу могут быть истцами, могут быть привлечены в качестве ответчиков или согласно закону обязаны представлять права истца или ответчика.

5. Судья считается заинтересованным лицом и тогда, когда на его права и обязанности или права и обязанности его родственника может повлиять решение суда (например, если он или его родственник является наследником по закону при споре о наследстве между другими наследниками).

6. Степень родства (свойства), о которой идет речь в п. 2 ч. 1 настоящей статьи, законом не определена. Фактическим основанием отвода может служить любая степень родства. Судебной практике известны случаи отмены судебного решения, когда, к примеру, лицо, имеющее самостоятельный интерес в деле, являлось двоюродной племянницей супруга (троюродным братом) члена состава суда (иного лица, которому может быть заявлен отвод).

7. Под упомянутыми в названных статьях родственными отношениями, исключающими участие члена состава суда в рассмотрении дела, следует понимать не только наличие близкого родства, но и родства более дальних степеней (двоюродные братья, сестры и др.).

8. Говоря об отношениях свойства, законодатель понимает родителей и родственников супруга судьи, его отчима, мачехи и т.п.

9. К «иным обстоятельствам», вызывающим сомнение в объективности и беспристрастности члена состава суда, могут быть отнесены служебная зависимость, подотчетность или подконтрольность судьи и лиц, перечисленных в комментируемой статье, любые иные аналогичные обстоятельства.

10. Согласно ч. 3 ст. 3 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» судья вправе совмещать работу в должности судьи с такой оплачиваемой работой, как преподавательская, научная и иная творческая деятельность, если таковая не финансируется исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Соответственно, работая над диссертацией, судья будет подотчетен и подконтролен членам кафедры, к которой он прикреплен как соискатель (аспирант), находится в служебной зависимости от начальника аспирантуры, если он заочно обучается в таковой, занимаясь творческой — литературной деятельностью, он зависим от главного редактора, директора и других представителей руководства издательства, в котором публикуются его работы, и т.п.

11. В ходе судебного разбирательства председательствующий и судьи обязаны воздерживаться от высказывания любых оценок и выводов по существу рассматриваемого дела вплоть до удаления суда в совещательную комнату для постановления решения (определения), исключив любые проявления предвзятости и необъективности.

12. Перечисленные в настоящей статье и ст. 17 ГПК РФ обстоятельства являются основаниями для устранения судьи из процесса и, следовательно, для передачи дела другому судье, поскольку иное препятствовало бы реализации конституционного права граждан на защиту их прав и законных интересов независимым и беспристрастным судом. Невозможность передачи дела другому судье в случаях устранения судьи из процесса означала бы, по существу, отказ в правосудии.

1. В случае если предметом договора продажи недвижимости является жилое помещение, существенным условием такого договора является перечень лиц, которые имеют право пользования этим жилым помещением, помимо собственника. Как правило, к этим лицам относятся члены семьи собственника, родственники и иные близкие ему лица.

Указание на этих лиц в договоре продажи жилых помещений является обязательным, так как они на это жилое помещение также имеют права, которые должны охраняться в соответствии с законодательством.

До вступления в силу ФЗ от 30.12.2012 N 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» договор продажи жилых помещений подлежал государственной регистрации. В настоящее время данное требование к таким договорам не применяется.

Законодательством устанавливаются особенности купли и продажи жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса. Так, согласно Приказу Минстроя России от 05.05.2014 N 223/пр к жилью экономического класса относятся следующие жилые помещения:

— отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи;

— блок в составе состоящего из нескольких блоков жилого дома блокированной застройки с количеством этажей не более чем три, который предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

— квартира в многоквартирном доме.

2. Применимое законодательство:

— ФЗ от 30.12.2012 N 302-ФЗ «О внесении изменений в гл. 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»;

— Приказ Минстроя России от 05.05.2014 N 223/пр.

3. Судебная практика:

— Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2014 N 17АП-12234/2014-ГК;

— Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2014 N 17АП-1719/2012-ГК;

— Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2014 N 18АП-10558/2014;

— Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2014 N 15АП-14123/2013;

— Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2014 N 18АП-10081/2014;

— Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 30.09.2014 N Ф09-3129/13 по делу N А76-22653/2012;

— Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.09.2014 N Ф01-3499/14 по делу N А79-9803/2013;

— Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2014 N 19АП-4346/14;

— Определение СК по гражданским делам Курганского областного суда от 04.09.2014 по делу N 33-2654/2014;

— Определение СК по гражданским делам Свердловского областного суда от 05.07.2013 по делу N 33-8207/2013;

— Определение Ставропольского краевого суда от 01.10.2013 по делу N 33-5043/2013;

— Постановление ФАС Уральского округа от 21.02.2011 N Ф09-515/11-С6 по делу N А07-6379/2010;

— Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2012 N 08АП-5814/12;

— Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2008 N 01АП-1985/08;

— Определение Московского городского суда от 10.09.2013 N 11-25822/13.

Статья 5. Обычаи

СТ 5 ГК РФ. Обычаев делового оборота

1. Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не применяются.

Комментарий к Ст. 5 Гражданского кодекса РФ

1. Обычай — это сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Обычай включает в себя обыкновения, заведенный порядок, обычно предъявляемые требования и т.п.

Обыкновение — это условие договора, которое не отражено в тексте договора, но в силу соглашения сторон признается обычным поведением в конкретной ситуации.

Заведенный порядок позволяет разрешать споры в соответствии с выработанными сторонами правилами, хотя и не всегда становится обычаем или деловым обыкновением.

Обычно предъявляемые требования формируются применительно к качеству товаров, работ или услуг.

Обычай есть не что иное, как правило поведения, т.е. образ действий людей в той или иной ситуации. Сформированность как критерий рассматриваемого понятия свидетельствует о том, что к данной модели поведения субъекты обращались неоднократно. Таким образом, сложившийся обычай является правилом поведения, выработанным на основе традиций разрешения определенных ситуаций.

Одним из признаков и особенностью обычая является использование его в сходных ситуациях неограниченным кругом субъектов. Обычай может применяться только в случае возникновения правового пробела. Определяя возможность использования обычая в каждой конкретной ситуации, необходимо убедиться в отсутствии правового регулирования рассматриваемой ситуации как на внутригосударственном, так и на международном уровне (в силу предписаний ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).

Еще одним условием применения делового обычая выступает наличие специальных указаний нормативных актов на возможность разрешения ситуации в соответствии с обычной моделью поведения. При этом в качестве обычая ГК РФ рассматривает такое правило поведения, которое не предусмотрено законодательством независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Ярким примером реализации указанной особенности является ст. 285 КТМ РФ. Ряд норм о возможности применения к регулируемым правоотношениям обычаев закреплен также КВВТ РФ (см. ст. 141), Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11.04.1980) (см. ст. ст. 8, 9), иными нормативными актами.

Возможность применения обычая в различных его проявлениях носит диспозитивный характер, т.е. стороны могут поступить в соответствии с таким правилом поведения в конкретной ситуации или выработать собственные правила.

Пленум ВС РФ в Постановлении от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснил, что под обычаем, который в силу ст. 5 ГК РФ может быть применен судом при разрешении гражданско-правового спора, следует понимать не предусмотренное законодательством, но сложившееся, то есть достаточно определенное в своем содержании, широко применяемое правило поведения при установлении и осуществлении гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей не только в предпринимательской, но и в иной деятельности, например определение гражданами порядка пользования общим имуществом, исполнение тех или иных обязательств.

При этом Пленум ВС РФ уточнил, что подлежит применению обычай как зафиксированный в каком-либо документе (опубликованный в печати, изложенный в решении суда по конкретному делу, содержащему сходные обстоятельства, засвидетельствованный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации), так и существующий независимо от такой фиксации. Доказать существование обычая должна сторона, которая на него ссылается (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ).

2. Применение обычая в рамках гражданских правоотношений носит ограниченный характер, на них в полной мере распространяется действие общеправового принципа законности, устанавливающего необходимость соблюдения норм права любым субъектом в рамках всех отношений, в которые он вступает. Таким образом, ГК РФ устанавливает императивный запрет на применение противоправных обычаев.

3. Судебная практика по статье 5 Гражданского кодекса РФ:

— Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (см. п. 2);

— Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» (см. п. 7);

— информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1996 N 10 «Обзор практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» (см. п. 11).